Как определяются стороны в договоре хранения

Стороны в договоре хранения

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Термин “Поклажедатель” перешел в ГК из русского дореволюционного законодательства, в котором хранение называлось поклажей, а стороны договора назывались поклажедателем и поклажепринимателем. ГК сохранил термин только для поклажедателя. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ соч..С.361.

В качестве поклажедателей могут выступать любые лица, в том числе недееспособные. Такая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст. 171, 172 ГК РФ). Поклажедатель может не быть собственником имущества. На хранение могут передаваться и чужие вещи, и для этого не требуется согласия или доверенности собственника вещи. Однако последний сохраняет возможность истребовать свою вещь у хранителя на основании виндикационного иска (ст. 302, 303 ГК РФ).

Хранитель должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего в качестве товарищеской услуги.

В виде общего правила субъектный состав договора хранения не ограничен. Однако это правило знает и определенные исключения.

Прежде всего, речь идет о консенсуальном договоре хранения. Он представляет собой разновидность договоров, рассчитанных на участие в них предпринимателей, что нашло прямое отражение в установленном в ГК для указанного договора правовом режиме. Комментарий к ГК РФ (часть первая). Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. КабалкинаИздательство “Юрайт”, 2002

Соответственно п. 2 ст. 886 ГК называет в качестве возможного участника консенсуального договора со стороны хранителя коммерческую организацию.

Таким образом, в роли хранителя могут участвовать в договорах как коммерческие организации – юридические лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), так и граждане-предприниматели. Соответствующий вывод следует из п. 3 ст. 23 ГК “Собрание законодательства РФ”, 05.12.1994, N 32, ст. 3301., который предусматривает, что правила Кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц – коммерческих организаций, распространяются на предпринимательскую деятельность граждан без образования юридического лица.

В силу п. 2 ст. 886 ГК хранителем в консенсуальном договоре хранения может выступать и некоммерческая организация, но лишь при условии, если хранение составляет одну из целей ее профессиональной деятельности (профессиональный хранитель). Соответствующее ограничение связано с общими нормами, закрепленными в п. 1 ст. 49 и п. 3 ст. 50 ГК, из которых можно сделать вывод, что некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. Из этого вытекает, что прием вещей на хранение в виде определенной деятельности должен служить достижению целей, ради которых названные организации созданы, и соответствовать этим целям.

Поскольку унитарные государственные и муниципальные предприятия хотя и относятся к числу организаций коммерческих, но, подобно организациям некоммерческим, также должны обладать специальной правоспособностью; возможность осуществлять деятельность по хранению, а значит, и участвовать в консенсуальных договорах хранения, зависит от того, укладывается ли хранение в такую специальную правоспособность организации.

В самом законе (или ином правовом акте) могут содержаться дополнительные ограничения для участия в договоре в качестве хранителя. Так, ФЗ РФ “О лицензировании отдельных видов деятельности” “Собрание законодательства РФ”, 13.08.2001, N 33 (часть I),ст. 3430 такой лицензируемой деятельностью признается хранение химического оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки. Существуют и иные специальные нормы, направленные на ограничение участия в договорах на стороне хранителя применительно к отдельным предметам (вещам).

Примером может служить ФЗ РФ “О наркотических средствах и психотропных веществах” Собрание законодательства РФ. 1998. N 2. Ст. 219., которым установлено, что в роли хранителя вправе выступать лишь имеющие лицензию юридические лица. Статья 20 указанного выше Закона запрещает их хранение в любых количествах в целях, не предусмотренных данным Федеральным законом.

Аналогично заниматься осуществлением депозитарной деятельности, представляющей собой оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, могут только специальные виды организаций – депозитарии (ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг Собрание законодательства РФ. 1996. N 17. Ст. 1918). Хранение сертификатов ценных бумаг, в которых размещены пенсионные резервы, осуществляется по договорам, заключенным с депозитарием, роль которого может выполнять только юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на осуществление соответствующей деятельности (Статья 26 Закона о негосударственных пенсионных фондах Собрание законодательства РФ. 1998. N 19. Ст. 2070. ФЗ РФ от 29 декабря 1994 г. “О государственном материальном резерве” Собрание законодательства РФ. 1995. N 1. Ст. 3. допускает заключение договоров хранения материальных ценностей государственных резервов только с предприятиями, которые входят в перечень учреждений и организаций, осуществляющих ответственное хранение.

Особая ситуация складывается при передаче собственнику на хранение принадлежащей ему вещи, связанная с тем, что в качестве собственника лицо обладает правомочиями владения, пользования и распоряжения по отношению к соответствующему имуществу, а в качестве хранителя – только правомочием по владению им, к тому же производным от прав поклажедателя.

Аналогичная ситуация складывается при передаче наследственного имущества нотариусом на хранение. Выступая в таких случаях в качестве стороны по договору, нотариус вправе избрать в качестве контрагента любое лицо, в том числе и наследника, т.е. того, кто уже с самого момента открытия наследства стал собственником соответствующего имущества (ст. 66 и 67 Основ законодательства о нотариате) Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.. В соответствии с вышеупомянутыми Основами “для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки” (ст. 66 Основ). При этом лица, “которым передано на хранение наследственное имущество. вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества”, но только при условии, “если они не являются наследниками” (ст. 67 Основ).

Существует и еще одна ситуация, которая прямо предусмотрена в ГК. Речь идет об оставлении предмета залога у залогодателя, к тому же под замком и печатью залогодержателя либо с наложением знаков, свидетельствующих о залоге. Цель передачи вещи на хранение собственнику состоит в ограничении возможности распоряжаться вещью и ее сбережении. Комментарий к ГК РФ (часть первая). Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. КабалкинаИздательство “Юрайт”, 2002.

Таким образом, в рассматриваемых случаях происходит вытеснение вещных отношений обязательственными.

В приведенных примерах подобное вытеснение предусмотрено законом, однако, очевидно, оно не должно быть препятствием для использования той же конструкции и при отсутствии специального упоминания в законе. О возможной потребности в этом можно судить по такому примеру. Фирма, владеющая гаражами и автомашинами, сдает те и другие в аренду.

Как определяются стороны в договоре хранения

Для того, чтобы правильно пользоваться услугами хранения, необходимо разбираться в том, как законодательство определяет условия этой деятельности.

Понятие и предмет договора

Хранение вещей или документов фактически представляет собой предоставление определённых услуг.

Предметом договора может быть любой предмет, который находится в свободном обороте. В качестве которого, могут выступать не только материальные предметы, но и документы, ценные бумаги или финансовые средства.

Этот договор является реальным. Это означает, что соглашение действительно в том случае, если вещь или документ были фактически переданы на хранение.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ такой договор заключается в письменной форме, если хотя бы одна сторона является юридическим лицом.

В случае, если физическое лицо заключает договор с физическим лицом, то в некоторых случаях он может быть устным. Только если стоимость сохраняемого имущества превышает 10 минимальных зарплат, письменная форма становится обязательной. Указанная величина определяется на момент подписания соглашения.

Важно подчеркнуть, что закон не устанавливает обязательности нотариального заверения. Однако если его сделать, то будет намного легче отстаивать свои права в суде, если такая необходимость возникнет.

Сторона, которая принимает имущество называется хранителем, а другая, которая предоставляет имущество или документы для этого — поклажедателем.

Существенные условия заключения сделки:

  1. Полная дееспособность сторон.
  2. Условия, связанные с предметом договора: здесь указывается, что речь идёт о принятии вещи и обязуется возвратить её в оговоренный срок в таком же виде.
  3. Описание объекта данного соглашения. Нужно подробно указать индивидуальные признаки объекта, которые однозначно его идентифицируют.

Участники отношений

Существует требование о том, что обе стороны должны быть правомочны для заключения рассматриваемой сделки. Они должны иметь полную дееспособность. При этом важно заметить, что тот, кто отдаёт имущество, необязательно должен быть его владельцем. Достаточно того, чтобы он был правомочен заключать подобные сделки.

Кто является стороной

У этой сделки есть две стороны:

  1. Одна из них, поклажедатель, отдаёт на хранение своё имущество или документы.
  2. Другая сторона — это хранитель. Он принимает переданное имущество и обязуется вернуть после истечения оговоренного срока в таком же виде, обеспечив требуемые условия.

Хранитель не имеет права перепоручить это действие третьему лицу. Он должен обеспечить его сам.

Ответственность за нарушения

Хранитель несёт ответственность за порчу или утраты вещи. Это определяется статьей 401 Гражданского Кодекса РФ. Степень ответственности зависит от умысла и наличии вины.

Если вещь была утеряна, компенсируется её полная стоимость. Если испорчена, то плата составляет разницу между первоначальной стоимостью и ценой частично испорченной вещи

Поклажедатель отвечает за выполнение оплаты, если договор является возмездным.

Обе стороны отвечают за соблюдение условий подписанного договора.

Права и обязанности

При заключении сделки, каждая из сторон получает определённые права и обязанности.

У хранителя появляются обязанности:

  1. Он должен обеспечить полную сохранность принятого на хранение имущества.
  2. Не разрешается принять имущество у одного лица, а затем эту же вещь передать на сохранение ещё кому-то.
  3. Хотя предмет, отданный на сохранение, становится доступным, категорически запрещается любым образом использовать его в своих интересах.
  4. При возвращении обратно хранимая вещь должна быть в таком же виде, как и тогда, когда её отдавали.

Он приобретает при заключении сделки следующие права:

  1. Если в договоре было указано, что сохранение является возмездным, то у него есть право на получение оговоренного вознаграждения в установленный срок.
  2. Бывает, что поклажедатель предоставил вещь, но в оговоренное соглашением время за ней не явился. В этом случае за дополнительные услуги по хранению вне оговоренного промежутка времени, возникает право на дополнительное вознаграждение.
  3. Если просрочка времени составляет более половины оговоренного срока, то хранитель имеет право разорвать соглашение.
  4. Оказывая такие услуги, иногда существует право отказаться от приёма имущества. Это можно сделать, если оно является слишком опасным для окружающих.

Поклажедатель также имеет в связи с договором права и обязанности: он обязан забрать вещи вовремя и произвести оплату, если это зафиксировано в договоре.

Порядок заключения договора

При заключении такого договора в нём должны быть учтены существенные стороны таких сделок, предусмотренные законодательством:

  1. Принятие на хранение и обязательство возвратить в оговоренный срок.
  2. Описание предмета хранения, его свойств и характеристик.

Кроме этого, важно договориться также относительно других деталей сделки. Они не рассматриваются Гражданским Кодексом в качестве существенных, но, тем не менее, достаточно важны:

  1. Срок. Он может быть указан конкретно, однако допускается отдача на хранения до того момента, пока поклажедатель не придёт его забрать.
  2. Плата за услугу. Это условие не является обязательным. Однако, если данное обстоятельство было включено в договор, он становится возмездным. Порядок оплаты может быть определён в тексте договора.
  3. Компенсация затрат, которые были понесены хранителем. Если договор является возмездным, то такая компенсация включается в общую сумму оплаты. Однако вопрос становится актуальным в случае безвозмездного сохранения. Ведь оно должно обеспечивать надлежащие условия, но это требует дополнительных затрат.
  4. Возможно, что соглашение было подписано, хранитель подготовился к выполнению работы, но поклажедатель не предоставил предмет хранения. С одной стороны нет права потребовать вещь, но с другой — были произведены определённые затраты, которые, по справедливости нужно было бы компенсировать. Здесь закон ничего не говорит, но такую ситуации можно предусмотреть при подписании соглашения и определить соответствующую компенсацию.

Юридические тонкости

Обязанности, связанные с этой деятельностью, не обязательно устанавливаются условиями соглашения. В некоторых случаях они установлены исходя из требований законодательства.

Примером может быть ситуация, когда поставщик не полностью отгрузил партию товара. Оставшаяся часть, хотя уже продана, тем не менее остаётся до момента отгрузки на его складе.

Согласно законодательству она в течение указанного времени находится на ответственном хранении.

Нет препятствий к тому, чтобы предметом хранения был объект недвижимости. Данное действие не запрещено законом и соответствующий договор не может быть автоматически признанным недействительным.

Указание срока, в течение которого будет осуществляться хранение, не является существенным условием договора. Оно может обеспечиваться как до наступления определённой даты, так и до момента востребования со стороны поклажедателя.

Может возникнуть ситуация, когда срок хранения ещё не истёк, но хранитель по какой-то причине хочет вернуть имущество владельцу. В этом случае у него нет такого права. Досрочное возвращение может быть осуществлено только в том случае, когда имеется согласие поклажедателя на это.

В некоторых случаях сделка может быть расторгнута:

  1. Поклажедатель имеет право, если ему это нужно, забрать вещь до истечения срока хранения.
  2. Иногда может случиться так, что нет возможности обеспечить надлежащие условия хранения. В такой ситуации нужно уведомить поклажедержателя. Если не последует соответствующих действий, хранитель получает право выставить данное имущество на продажу.
  3. В том случае, если вещь была отдана на хранение, но впоследствии было обнаружено, что она обладает опасными свойствами, то разрешается её уничтожить.
  4. Когда договор предусматривает оплату услуг хранения, но плату задерживают на срок, который превышает половину оговоренного периода хранения, то договор может быть расторгнут.
  5. Один из возможных вариантов — расторжение договора на основании решения суда. Для этого необходимо доказать, что другая сторона нарушила условия сделки.

Заключение

Услуги хранения широко применяются. Для того, чтобы избежать возможных проблем, необходимо понимать, как такие сделки регламентируются законодательством.

Подробнее о договоре хранения смотрите ниже на видео.

Стороны в договоре хранения

Сторонами по договору хранения являются хранитель и поклажедатель. Первый обязан хранить вещь, переданную ему другой стороной. Хранитель для заключения договора должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, например в качестве товарищеской услуги.

При осуществлении хранения в качестве профессиональной деятельности хранителем чаще всего выступает организация (ст. 886 ГК).

На стороне поклажедателя могут выступать любые лица, в том числе недееспособные. Такая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст. 171, 172 ГК). Поклажедатель может быть как собственником, так и несобственником имущества, т. е. на хранение могут передаваться чужие вещи и для этого не требуются полномочия или согласие собственника.

Предмет договора хранения

Предметом договора хранения является движимая индивидуально-определенная вещь, которая на время хранения передается во владение хранителю, а по окончании хранения должна быть возвращена поклажедателю. Исключение составляет секвестр, когда на хранение передаются и недвижимые вещи (п. 3 ст. 926 ГК).

Животные не могут быть предметом договора хранения. Они передаются на содержание или в пользование другим лицам (ст. 230, 232 ГК).

Предметом договора хранения могут быть документы, ценные бумаги, деньги, при этом деньги могут быть предметом договора хранения, если они не обезличиваются. В противном случае правильнее определять соглашение как договор займа (гл. 42 ГК) или договор банковского вклада (гл. 44 ГК).

Статья 890 ГК предусматривает возможность хранения вещей с обезличением в случаях, прямо предусмотренных договором хранения.

В таких случаях предметом договора хранения всегда являются родовые вещи, т. е. вещи, определенные количеством, мерой, весом. Такой договор хранения применяется на элеваторах, в холодильниках, овощехранилищах и на других складах, когда смешиваются вещи разных поклажедателей. По истечении срока хранения каждому поклажедателю передается принятое от него на хранение количество вещей того же рода и качества.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент – человек, постоянно откладывающий неизбежность. 10581 – | 7334 – или читать все.

Как определяются стороны в договоре хранения

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. По общему правилу, поклажедателями могут быть любые правоспособные лица. Вместе с тем в отдельных видах хранения круг поклажедателей ограничивается – в их качестве могут выступать только граждане, в том числе не обладающие дееспособностью в полном объеме. Это касается хранения в гардеробах, камерах хранения транспортных организаций и др. Для сдачи имущества на хранение гостинице также требуется, чтобы гражданин проживал в ней.

Обычно в качестве поклажедателя выступает собственник передаваемой на хранение вещи, поскольку в большинстве случаев именно он заинтересован в обеспечении ее целостности и неприкосновенности. Вместе с тем действующим законодательством не исключается возможность передачи на хранение чужих вещей лицами, которые владеют ими на основании закона или договора, т.е. титульными владельцами (арендаторами, перевозчиками, комиссионерами и др.).

договор хранение ответственность обязательство

Хранителями могут быть физические и юридические лица, отвечающие законодательно установленным требованиям. Граждане по общему правилу должны быть дееспособными, хотя не исключается возможность участия в договоре лиц, не имеющих полной дееспособности, если хранение носит характер мелкой бытовой сделки.

Коммерческие организации, обладающие общей правоспособностью, признаются профессиональными хранителями и могут участвовать в любых договорах хранения, в том числе консенсуальных. По сути, аналогичным статусом обладает и гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ибо к ней применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения (п.3 ст.23 ГК РФ). Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут осуществлять деятельность по хранению, если это соответствует целям и задачам, ради которых они были созданы.

Некоммерческие организации вправе оказывать услуги по хранению только с учетом объема имеющейся у них специальной правоспособности. Если некоммерческая организация осуществляет хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности, она может признаваться профессиональным хранителем.

Форма договора хранения

Форма договора хранения определяется в соответствии со ст.887 ГК РФ и общими правилами о сделках, подлежащих простому письменному оформлению (ст.161 ГК РФ). Реальный договор хранения должен быть совершен в простой письменной форме, если его субъектами выступают юридические лица либо юридическое лицо и гражданин, а также, если он заключается между гражданами и стоимость передаваемой на хранение вещи превышает более чем в 10 раз минимальный размер оплаты труда.

Консенсуальный договор, предусматривающий обязанность принять вещь на хранение в будущем, должен быть заключен в простой письменной форме независимо от состава его участников и стоимости передаваемой вещи.

В силу специального указания закона простая письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

а) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;

б) номерного жетона (номера), иного знака, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п.2 ст.887 ГК РФ).

В частности, п.1 ст.912 ГК РФ прямо указывает, что товарный склад в подтверждение принятия товара на хранение выдает один из складских документов – двойное или простое складское свидетельство либо складскую квитанцию. Согласно п.2 ст.919 ГК РФ заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции, а заключение договора хранения ценностей в банке – выдачей именного сохранного документа (п.2 ст.921 ГК РФ). Квитанция или номерной жетон выдается поклажедателю в случае передачи имущества на хранение в камеру хранения транспортной организации (п.2 ст.923 ГК РФ). Принятие вещей на хранение гардеробом на практике обычно удостоверяется выдачей поклажедателю номерка или жетона. Что касается хранения вещей в гостиницах, то оно вообще может осуществляться без особого оформления и выдачи специальных документов (п.1 ст.925 ГК РФ).

По общему правилу, которое применимо и к договору хранения, несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, однако в случае возникновения спора стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта совершения сделки и ее условий (п.1 ст.162 ГК РФ).

В исключение из этого положения абз.3 п.1 ст.887 ГК РФ допускает возможность использования свидетельских показаний в качестве средства доказывания факта и условий передачи вещи на хранение, если она осуществлялась при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.), исключающих реальную возможность надлежащего оформления договора.

При несоблюдении простой письменной формы договора хранения, заключенного в обычных условиях гражданского оборота, использование свидетельских показаний допустимо только в случае, когда сам факт заключения договора сторонами не отрицается, а спор возник относительно тождества вещи, принятой на хранение и возвращаемой хранителем (п.3 ст.887 ГК РФ).

Предмет договора хранения

Предмет договора хранения – оказание услуг по обеспечению сохранности имущества, переданного поклажедателем. Как известно, услуги представляют собой действия, не имеющие материального результата, который можно было бы отделить от самого процесса совершения действия. В данном случае полезный результат услуги состоит в том, что в период ее оказания обеспечивается целостность вещи, предотвращается ее утрата, влияние на нее вредных воздействий и присвоение ее третьими лицами.

На хранение могут передаваться как вещи индивидуально определенные, так и обладающие родовыми признаками. Индивидуально определенные вещи поклажедателя обычно хранятся отдельно от вещей, переданных другими лицами или принадлежащих хранителю. При прекращении договора поклажедателю возвращается именно та вещь, которая была им передана на хранение.

Если предметом хранения являются вещи, определенные родовыми признаками, договор может предусматривать возможность их смешивания с аналогичными вещами, принадлежащими другим поклажедателям. По истечении срока действия договора возврату подлежит не то имущество, которое было передано на хранение, а обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества (ст.890 ГК РФ). Такое хранение именуется хранением с обезличением или иррегулярным и на практике применяется при оказании услуг по хранению овощехранилищами, элеваторами, нефтехранилищами, холодильниками и др.

В настоящее время спорным является вопрос о возможности передачи на хранение движимых одушевленных вещей – животных, ибо в большинстве случаев обеспечение их сохранности предполагает и необходимость содержания (ухода, кормления, лечения и др.). Одни авторы полагают, что поскольку лицо, принявшее животных на хранение, выполняет многие дополнительные к хранению обязанности, возникающие отношения хранением не являются. Их следует квалифицировать как возмездное оказание услуг, регулируемое гл.39 ГК РФ.

Другие ученые-правоведы не исключают возможности оказания услуг по хранению в отношении животных, обосновывая свою позицию тем, что хранитель обязан принимать все необходимые меры в целях обеспечения сохранности вещи. Применительно к животным это как раз и выражается в деятельности по их содержанию.

Гражданский кодекс прямо не исключает из предметов хранения недвижимость, однако физические свойства такого имущества, в большинстве случаев исключающие возможность перемещения с целью вручения хранителю, не позволяют применять к отношениям по обеспечению его сохранности нормы гл.47 ГК РФ о хранении.

Исключения составляют случаи, указанные в законе особо. В частности, п.3 ст.926 ГК РФ допускает хранение недвижимости в порядке секвестра.

Понятие, виды и содержание договора хранения

Договор хранения – соглашение, в соответствии с которым одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ).

Виды хранения:

    1. в ломбарде,
    2. в банке,
    3. в камерах хранения транспортных организаций,
    4. в гардеробах организаций,
    5. в гостиницах и
    6. вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

По юридической природе классический договор хранения является:

    • реальным (хранитель не вправе требовать передачи вещи на хранение);
    • безвозмездным (по общему правилу);
    • односторонним.

Договор профессионального хранения может быть:

    1. реальным или консенсуальным (поклажедатель под страхом ответственности за убытки обязан передать вещь на хранение в предусмотренный договором срок);
    2. возмездным;
    3. двусторонним.

Договор хранения может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока. Если срок хранения договором не предусмотрен, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Субъекты договора хранения

Субъектами договора хранения являются:

    • поклажедатель – лицо, передающее вещь на хранение;
    • хранитель – лицо, принимающее вещь на хранение.

Сторонами в договоре хранения, по общему правилу, могут быть любые субъекты гражданских правоотношений .

В имущественном обороте хранителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именуемый “профессиональный хранитель”.

Форма договора хранения

Форма договора хранения подчиняется общим правилам оформления сделок (ст. 161 Кодекса.), за исключением:

    1. договор о принятии вещей на хранение в будущем всегда оформляется письменно ;
    2. к простой письменной форме приравниваются: сохранная расписка, квитанция, свидетельство или иной документ, подписанный хранителем, а также номерной жетон, иной легитимационный знак, удостоверяющий прием вещей на хранение;
    3. несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Существенные условия и содержание договора хранения

Предмет договора хранения заключается в действиях хранителя, обеспечивающих сохранение полученной вещи и возврат ее поклажедателю.

Вещь, таким образом, является непосредственным объектом хранения. Вещь (по общему правилу движимая) может быть

    • индивидуально-определенная;
    • определяемая родовыми признаками (в случаях, прямо предусмотренных договором могут храниться с обезличением – смешением с такими же вещами).

Основные обязанности хранителя:

    1. сохранять принятые на хранение вещи, принимая для этого все меры, предусмотренные законом, договором и вытекающие из свойств вещи;
    2. по первому требованию возвратить поклажедателю вещь, которая была передана на хранение (при обезличенном хранении – вещи такого же рода и качества), а также полученные от вещи плоды и доходы.

Обязанности поклажедателя:

Поклажедатель в безвозмездном договоре хранения несет по ГК РФ, по существу, только одну обязанность:

    • по истечении срока хранения немедленно забрать переданную на хранение вещь (ст. 899).

Возмездность хранения выражается в выплате поклажедателем вознаграждения и возмещении расходов хранителя, а в определенных случаях (ст. 898) – его чрезвычайных расходов.

Исполнение и прекращение договора хранения

Изменение условий хранения допускается с согласия поклажедателя, за исключением случаев, когда изменения необходимы для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения вещи. Передача хранителем полученной вещи для хранения третьему лицу без согласия поклажедателя, по общему правилу, не разрешается (ст. 892 ГК РФ). Такая передача вещи третьему лицу с сохранением в силе первоначального договора допускается лишь при наступлении непредвиденных обстоятельств и невозможности получить согласие поклажедателя.

Передача вещи на хранение не влечет переход к хранителю права пользования и распоряжени я этой вещью. Вместе с тем, закон предусматривает два исключения из этого правила, предусматривающие возможность хранителя распорядиться (продать) вещь в порядке, предусмотренным законом (ст. 899 ГК РФ), по цене, сложившейся в месте хранения:

    1. если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность;
    2. при неисполнении, несмотря на письменное уведомление, поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь.

Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, в общем гражданско-правовом порядке при наличии вины (умысла или небрежности), т.е. по основаниям, предусмотренным ст. 401 ГК РФ. Напротив, профессиональный хранитель отвечает независимо от наличия или отсутствия вины, за исключением случаев, когда утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы или вызваны неизвестными хранителю свойствами вещи.

По общему правилу, убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в полном объеме (ущерб и упущенная выгода). При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются в размере реального ущерба.

Особых условий прекращения договора хранения закон не содержит. Договор прекращается истечением срока или исполнением обязательств сторонами.

Стороны в договоре хранения

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Термин “поклажедатель” перешел в ГК РФ из русского дореволюционного законодательства, в котором хранение называлось поклажей, а стороны договора – поклажедателем и поклажепринимателем. ГК РФ сохранил термин только для поклажедателя. В качестве таковых могут выступать любые лица, в т.ч. недееспособные. Такая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного. Поклажедатель может не быть собственником имущества. На хранение могут передаваться и чужие вещи, и для этого не требуется согласия или доверенности собственника. Однако последний сохраняет возможность истребовать свою вещь у хранителя на основании виндикационного иска.

Хранитель должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего в качестве товарищеской услуги. На практике возникают споры о личности хранителя, если имущество было принято на хранение работником предприятия без соответствующего оформления, вопреки установленным правилам. В таких случаях соглашение гражданина с работником предприятия (организации) службы быта о выполнении работы без соответствующего оформления не порождает прав и обязанностей между гражданином и этим предприятием (организацией). Хранителем здесь выступает и несет ответственность за утрату или повреждение переданного имущества не юридическое лицо, а непосредственно тот работник, который принял на себя соответствующие обязательства. Однако если действия работника не вызывали сомнения в его полномочиях заключать сделку от имени организации, то такой договор нужно считать заключенным от имени профессионального хранителя, т.к. любое лицо, действующее в соответствующей обстановке, должно рассматриваться в качестве представителя организации

Гражданский кодекс РФ регламентирует договорные отношения, в которых хранение осуществляется профессиональным хранителем.

Профессиональным хранителем может быть юридическое лицо – коммерческая или некоммерческая организация. Для одних хранение является основной целью деятельности, для других – вспомогательной деятельностью (например, хранение ценностей клиентов в банковских сейфах, хранение одежды в театре).

Профессиональными хранителями являются, например: ломбарды, гостиницы, транспортные организации (железная дорога и др.), банки, холодильники. К профессиональным хранителям предъявляются максимальные требования по сохранению имущества. Профессиональные хранители обязаны осуществлять комплекс действий и мер, применять специальные технические средства, способы, аппаратуру для создания условий, исключающих даже случайную утрату, порчу или недостачу имущества. Их обязательства предполагают сохранение внутренних и внешних свойств вещей. Из процесса хранения имущество должно выйти таким, каким оно было принято на хранение. Эти хранители обязаны совершать действия, направленные на то, чтобы свести к минимуму снижение свойств и качеств предметов хранения. Пункт 225 Положения об учреждении и функционировании таможенных складов, владельцами которых являются таможенные органы, утв. приказом ГТК России от 08.09.2003 N 972, предусматривает требования к обустройству, оборудованию и месту расположения таможенных складов: помещения и (или) площади, предназначенные для использования в качестве таможенного склада, должны быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить доступ к ним посторонних лиц.

Таким образом, сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель поклажепринимателем. В качестве поклажедателей могут выступать любые лица, в том числе недееспособные, и соответствующая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст. 171, 172 ГК). Хранитель должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего оказывая дружескую услугу.

Договор хранения

Договор хранения (Скачать образец)
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: